Корыстные цели

Понятие, признаки и формы хищения по российскому уголовному законодательству.

Хищение– это совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Основной объект хищений по объему совпадает с родовым объектом посягательств против собственности и охватывает собой отношения собственности в сфере производства или потребления и в распределительной сфере.

Дальнейшая конкретизация объекта хищения позволяет выявить наличие у него отдельных форм и видов дополнительных объектов, в качестве которых, например, выступают: волевая сфера психики потерпевших, их телесная неприкосновенность или свобода — при грабеже (ст. 161), здоровье личности — при разбое (ст. 162), свобода волеизъявления граждан — при мошенничестве (ст. 159), функционирование хозяйственной сферы — при хищениях путем присвоения или растраты (ст. 160). В случаях хищения с проникновением в жилище (п. «в» ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 158, 162) в качестве дополнительного объекта следует рассматривать конституционное право граждан на неприкосновенность их жилища. Если же совершается хищение предметов или документов, имеющих особую ценность (ст. 164), то, несомненно, подрывается сохранность культурного, исторического, художественного или научного наследия народов России или других государств. Именно наличие указанных дополнительных объектов обусловливает законодательное решение о выделении названных форм и видов хищения.

По прямому предписанию приведенных статей УК предметом хищения является чужое имущество, а при мошенничестве (ст. 159), кроме того, и право на имущество.

Предметом хищения может быть имущество как движимое, так и недвижимое, т.е. все, что прочно связано с землей (здания, сооружения, предприятия, иные имущественные комплексы) и не может быть перемещено без несоразмерного ущерба его назначению (ст. 130 ГК). Однако хищение недвижимого имущества в узком смысле (т.е. кроме воздушного и водного судна) возможно лишь в случае совершения его путем мошенничества (ст. 159) либо присвоения или растраты (ст. 160) (например, субъект путем обмана, в том числе с подлогом документов, обращает в свою собственность чужую квартиру или, существенно занижая стоимость государственного или муниципального предприятия, «приватизирует» его на свое имя или на имя своих близких).

Объективная сторона хищения по прямому указанию закона (примеч. 1 к ст. 158) предполагает материальный состав преступления и складывается из деяния, его общественно опасных последствий и причинной связи между деянием и последствиями. Исключение из общего правила представляет собой лишь разбой (ст. 162).

Субъективная сторона хищения характеризуется прямым умыслом и корыстной целью.

По своей структуре умысел активно действующего субъекта хищения вписывается в законодательное определение прямого умысла (ч. 2 ст. 25), в соответствии с которым лицо: сознает общественную опасность своих действий, предвидит неизбежность общественно опасных последствий (интеллектуальный момент умысла) и желает наступления этих последствий (волевой момент умысла), но эти три элемента умысла наполняются специфическим содержанием соответственно объективным свойствам хищения.

Субъект хищения прежде всего сознает, что он осуществляет воздействие на имущественные ценности, ему не принадлежащие, а само это воздействие заключается в незаконном и безвозмездном обращении данного имущества в собственность самого виновного или иных неуправомоченных лиц. Тем самым сознанием субъекта охватывается опасность его деяния для отношений собственности в производственной или потребительской и одновременно в распределительной сфере. Точно так же умыслом виновного охватываются свойственные отдельным формам хищения дополнительные объекты и способы преступного посягательства.

Второй признак интеллектуального момента умысла субъекта заключается в том, что это лицо предвидит неизбежность наступления общественно опасных последствий своего поведения в виде недостачи имущества на стороне собственника (владельца) и адекватной прибыли имущества на собственной стороне или стороне лиц, в пользу которых он действует. Вместе с тем данные последствия предвидятся не вообще, а в определенных размерах. Такое содержание умысла опирается на те же критерии, которыми впоследствии пользуются следователь и суд, определяя размер хищения (назначение имущественных ценностей, их количественные параметры и цена за единицу имущества).

Наконец, волевой момент умысла расхитителя характеризуется желанием наступления предвидимых последствий ради обогащения самого субъекта или иных лиц. В тех случаях, когда умысел виновного направлен на завладение чужим имуществом в значительных размерах (для гражданина) или в крупных, особо крупных размерах, но не был осуществлен по причинам, не зависящим от воли субъекта, содеянное им следует квалифицировать как покушение на хищение (ч. 3 ст. 30) в указанных размерах независимо от стоимости фактически похищенного имущества.

Корыстная цель при хищении определяется стремлением субъекта не к любому противоправному извлечению имущественных выгод, а к получению этих выгод за счет обращения в собственность имущества, безвозмездно изымаемого из фондов или из владения законных собственников и иных владельцев.

Субъектами хищения обычно признаются вменяемые лица, достигшие ко времени его совершения 14-летнего возраста (ч. 2 ст. 20). Исключение сделано в законе лишь для случаев хищения путем мошенничества (ст. 159), присвоения или растраты (ст. 160). Ответственность за их совершение по буквальному тексту ч. 1 ст. 20 должны нести лица, которым исполнилось 16 лет.

Признаки хищения:

· изъятие и (или) обращение чужого имущества;

· корыстная цель;

· безвозмездность;

· противоправность.

Изъятие – отторжение, обособление части имущества от общей имущественной массы, находящейся в обладании собственника или лица, во владении которого оно находится.

Обращение – установление фактического обладания вещью, использование товарно-материальных ценностей в интересах самого виновного или других лиц.

Противоправность означает, что виновный не является собственником имущества, не имел юридического права на изъятие имущества и обращение его в свою пользу, не был уполномочен на такое действие.

Безвозмездность – собственник не получает за выбывшее из его владения имущество необходимого эквивалента в виде общественно полезного труда или возмещения стоимости предмета хищения.

Корыстная цель – это стремлении обратить похищенное имущество в пользу виновного или других лиц.

Чужое имущество – это имущество, не находящееся в собственности или законном ведении виновного ни полностью, ни частично.

Формы хищения (по способу изъятия или обращения имущества):

· кража;

· мошенничество;

· присвоение и растрата;

· грабеж;

· разбой.

Предмет хищения – это чужое имущество, т. е. не находящееся в собственности или законном ведении виновного, вещи материального мира, которые имеют стоимость или в них овеществлен труд человека.

Признаки предмета хищения:

 физический – это предметы материального мира, обладающие общефизическими характеристиками (размер, вес);

 экономический – в создание вещи вложен человеческий труд, имеющий выражение в стоимости;

 юридический – имущество находится на праве собственности другого лица (бесхозное имущество предметом хищения не является).

Данные о мотиве и цели кражи

Мотив и цель представляют собой целенаправленные признаки субъективной стороны преступления и играют важную роль в °пределении вины лица, совершившего преступление, а также Влияют на квалификацию самого преступного деяния.

В целом, Как мотив, так и цель могут выступать в роли субъективной причины преступления, однако цель определяет направленность действия, а мотив отвечает на вопрос, почему человек избрал именно эту, а не другую цель.

Изучение мотива и цели совершения квартирных краж, как и Дюбого другого умышленного преступления, позволяет нам выдвинуть версии о субъекте и субъективной стороне преступления1, кроме этого, выявить преступника и изобличить его , а также определить те причины и условия, которые способствовали совершению преступления, и позволят провести целый ряд мер профилактического характера в целях предупреждения совершения такого рода преступлений.

В уголовно-правовом плане мотив — это осознанные побуждения, поведения и деятельности личности, возникающие при высшей форме отражения потребностей.

В криминалистическом понимании данные понятия трактуются несколько иначе. Так, В.А. Образцов считает, что цель представляет собой результат, который должен быть достигнут,^мотив — то, ради чего достигается этот результат, иными словами, это более отдаленная цель, и мы солидарны с таким пониманием сущности вопроса.

Как цель, так и мотив характеризуют субъективные процессы, которые протекают в сознании лица в связи с тем, что он планирует и совершает противозаконные преступные деяния. Примечательно, что общей характерной чертой как мотива, так и цели является то, что они не наблюдаются явно. Однако следует признать, что отдельные внешние проявления поведения преступника можно наблюдать и фиксировать (например, применение отдельных орудий, направленных на определенный объект).

Располагая информацией о типичных мотивах и целях совершения преступления, следователь может определить некоторые личностные особенности преступника (например, кражу совершил мужчина или женщина, или подросток и т.д.).

Так как цель преступления представляет собой желаемый результат, к которому стремится преступник, то данный результат, на Наш взгляд, определяется потребностями преступника, которые обусловлены возрастным, половым критерием, а также интересом личности, которые не совпадают у мужчин, женщин и подростков. Поэтому при получении информации о краденых вещах следователь может выдвинуть версии о том, кем является преступник и Что толкнуло его на совершение кражи. В частности, если из квартиры были украдены предметы женской одежды, украшения, парфюмерные изделия, то представляется очевидным, что преступником является женщина и кражу вещей она совершила в целях их Личного использования, а мотивом будет стремление красиво вы- глядеть и красиво жить. А кража вещей, не представляющих ценности, в то время, когда в квартире были действительно стоящие вещи, зачастую свидетельствует о том, что преступником является Подросток.

Анализ судебно-следственной практики позволил выделить Пам наиболее типичные мотивы и цели совершения квартирных Краж.

1. Мотив — красиво и модно выглядеть (28,3%).

Цель — кража денег, драгоценностей, одежды, иных вещей, °буви, головных уборов и т.д.

2. Мотив — обустроить свой быт (16,1%).

Цель — кража денег и валюты, мебели, аудио-видео- лппаратуры, предметов живописи, предметов антиквариата и т.д.

3. Мотив — удовлетворение своих специфических потребностей (П,3%).

Цель — кража денег, наркотических средств, алкогольных изделий и т.д.

4. Мотив — личное денежное обогащение (35,1%).

Цель — кража денег, кража с целью продажи драгоценностей, вещей, обуви, аудио-видео-аппаратуры, предметов антиквариата и т.д.

5. Мотив — помощь семье, возможность делать подарки близ

ким (8,6%).

Цель — сюда можно отнести практически все предметы кражи, которые были описаны выше.

Следует оговориться, что данный перечень мотивов и целей совершения квартирных краж не является исчерпывающим,;так как наша жизнь не стоит на месте, постоянно меняется и, естественно, вносит свои коррективы в мотивацию преступного деяния.

Таким образом, знание типичных мотивов и целей совершения общественно опасных деяний позволит нам сузить круг лиц, среди которых следует искать преступника, что, конечно же, будет способствовать их изобличению1.

Понятие мотива корысти в теории уголовного права и его отражение в УК РФ

Статья посвящена исследованию понятия мотива корысти в теории уголовного права. Анализируются основные проблемы и спорные нормы Уголовного кодекса РФ в обозначенной области. Предложено авторское определение корысти как мотива преступления, а также сформулированы предложения по устранению недостатков в конструкции обязательных и квалифицирующих признаков преступлений, содержащих указанный мотив.

Ключевые слова: мотив преступления, корысть.

Key words: the motive of the crime, and selfishness.

Одним из распространенных мотивов преступления указанных в Уголовном кодексе РФ и часто встречающихся в судебно-следственной практике, является корысть. В то же время, несмотря на традиционность закрепления в отечественном уголовном законодательстве корысти (п. «з» ч. 2 ст. 105, п. «з» ч. 2 ст. 126, ст. 153, ст. 154, ст. 155, ст. 170, ст. 181, ч. 2 ст. 183, п. «з» ч. 2 ст. 206, ч. 1 ст. 245, ч. 1 ст. 285, ст. 292, ч. 1 ст. 325 УК и т. д.), до настоящего времени в уголовно-правой науке не существует единой точки зрения по вопросу о содержании данного мотива. Эта особенность с неизбежностью выдвигает один вопрос принципиального характера, а именно — как же истолковывать корысть в законодательстве и судебно-следственной практике?

Прежде всего, необходимо отметить, что имеющиеся по этому вопросу расхождения касаются объема понятия корысти: ограничительного (узкого) и широкого толкования. В частности, одни ученые под корыстью понимают материальную выгоду в широком смысле этого слова — получение денег, имущества, имущественных прав, права на жилплощадь и т. п., а также намерения избавиться от материальных затрат — уплаты долга, платежа алиментов и т. п. . Другие полагают, что такое понимание корысти не соответствует общепринятому в русском языке понятию «корысть» как «страсти к приобретению, наживе» и что корысть означает получение новой материальной ценности, которой преступник не имеет, но хочет иметь . Третьи выдвигают предложение рассматривать корысть как материальную заинтересованность в её широком понимании и т. д. Положительные моменты той или иной позиции по данному вопросу были подробно рассмотрены в теории уголовного права, поэтому нет необходимости их излагать повторно. Отметим лишь, что строгая ограниченность рамок понятия корысти крайне нужна для правильного отправления правосудия, в противном случае строгое соблюдение законности при квалификации преступлений невозможно.

В Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29 января 1999 г. «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» указывается, что корыстные побуждения направлены на получение материальной выгоды для виновного или других лиц (денег, имущества или права на его получение, прав на жилплощадь и т. п.) или избавления от материальных затрат (возврата имущества, долга, оплаты услуг, выполнение имущественных обязательств, уплаты алиментов и др.) . И хотя, — как справедливо отмечает Чхвимиани Э. Ж., решение Пленума Верховного Суда России не является законодательным актом, тем не менее указанное разъяснение существенно отличается от обычных доктринальных толкований, которые приводятся в уголовно-правой литературе, поскольку дается официальным государственным органом, полномочным давать такого рода разъяснения. Оно тем более важно, что в законе, как мы указывали, отсутствует дефиниция корысти как мотива .

По мнению А. И. Рарога, в современной науке уголовного права наиболее распространенным является понимание корыстного мотива как стремления к материальной выгоде лично для себя или для других лиц, в судьбе которых виновный заинтересован .

Такая трактовка корыстного мотива в настоящее время является господствующей и в современной науке уголовного права, и в судебной практике.

Однако приведенное положение представляется нам неудачным и неприемлемым прежде всего ввиду своей нечеткости. По своему содержанию корысть не только связана с антисоциальным поведением, но она может породить только такое поведение. В связи с этим, появление в сознании некоторых лиц корыстного мотива (чувства противоправной материальной выгоды) свидетельствует о беспредельно низком моральном уровне этого человека и крайней степени его социальной опасности.

Резюмируя изложенное, мы полагаем, что в целях преодоления в теории и практике противоречий в толковании понятия «корысти» целесообразно сформулировать следующее определение: корысть — это чувство противоправной материальной выгоды, обуславливающей стремление извлечь материальную выгоды для себя или для других лиц.

Указанное понятие корысти как мотива должно быть одинаковым для всех составов преступлений, так как теория и практика, безусловно, заинтересованы в том, чтобы один и тот же юридический термин выражал только одно содержание, одну сущность (данная точка зрения разделяется многими авторами) . Такое понятие, как нам представляется, должно быть закреплено в уголовном законе, иначе, как показывает следственно-судебная практика, неизбежны разночтения в квалификации преступлений.

Изучение примеров из судебной практики, показывает, что мотив преступления, являясь признаком субъективной стороны, помогает правоприменителю правильно квалифицировать деяние и отграничить его от смежных составов преступлений. Например, похищение человека из корыстных побуждений (п. «» ч. 2 ст. 126 УК) предполагает похищение, совершенное в целях получения материальной выгоды для виновного или других лиц. При этом корыстный мотив возникает у виновного до начала совершения преступления, служит его психологической причиной. Возникновение корыстного мотива после похищения человека, в процессе его удержания не может служить основанием для квалификации преступления как совершенного из корыстных побуждений.

Также на основе примеров из судебной практики, а также результатов проведенного автором социологического исследования, выявлены недостатки в конструкции обязательных и квалифицирующих признаков преступления содержащих указанный мотив, а также сформулированы предложения по их устранению.

Так, в частности, законодатель для обозначения мотива корысти прибегает к различным терминам (корыстные побуждения, корыстная заинтересованность и т. д.), что свидетельствует об отсутствии четкой логики при законодательной формулировке данного мотива. Поэтому, мы полностью разделяем предложение тех ученых, которые считают вполне обоснованным во всех подобных случаях использовать термин «мотив» .

В связи с изложенным отметим неудачность формулировки определения хищения в примечании 1 к ст. 158 УК РФ, где указана корыстная цель, на что уже много раз обращалось внимание в юридической литературе. Одни ученые исходят из позиции необходимости оставления термина «корыстной цели» в примечании, другие указывают на необходимость её замены термином «корыстный мотив» . Вторая точка зрения нам представляется правильной, однако она является недостаточно полной. Вполне обоснованным представляется отражение в данной норме и мотива и цели, которая способствовала бы решению данного спора и привела бы к компромиссу. В связи с этим предлагается в примечание 1 к ст. 158 УК РФ внести изменения, заменив формулировку с «корыстной целью» на словосочетание «с корыстным мотивом и целью извлечения материальной выгоды».

Необходимо внести изменения и в ст. 170 УК РФ, ч. 1 ст. 181 УК РФ, ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 1 ст. 292 УК РФ, ч. 1 ст. 325 УК РФ и изменить формулировку «из корыстной и иной личной заинтересованности» на «с целью извлечения выгод и преимуществ для виновного или других лиц». Также предлагается внести изменения в ч. 2 ст. 282 УК РФ, дополнив её п. «г»: «с корыстным мотивом», так как в связи с проведенным исследованием установлено, что указанный мотив служит отягчающим обстоятельством данного состава преступления, за совершение которого уголовная ответственность должна быть усилена. Таким образом мы не отрицаем теоретическую и прикладную значимость нормативного закрепления этого мотива в действующем законодательстве.

Следует отметить, что в данной работе рассмотрена лишь часть наиболее спорных норм Уголовного кодекса РФ, где явно прослеживается отсутствие четкой логики при законодательной формулировке корысти как мотива преступления.

Поэтому современное состояние обозначенной проблемы ещё далеко от окончательного решения всех научно-практических вопросов, что, в свою очередь, создает побудительный стимул к формированию новых направлений исследований.

Литература:

1. Кочой С. М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М., 2000. 343 с.

2. Никифиров Б. С. Борьба с мошенническими посягательствами на социалистическую и личную собственность по советскому уголовному праву. М., 1952; Сахаров А. В. Ответственность за должностные злоупотребления по советскому уголовному праву. М, 1956; Загородников Н. И. Преступления против жизни. М., 1961.

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 199 г. «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1999. № 3. С. 4.

6. Филановский И. Г. Социально-психологическое отношение субъекта к преступлению. Л., 1970. 171 с.

7. Харазишвили Б. В. Вопросы мотива поведения преступника в советском уголовном праве. Тбилиси, 1963. 155 с.

8. Чхивимиани Э. Ж. Уголовно-правовая характеристика корыстного мотива преступления и его значение в содержании субъективной стороны состава вымогательства // Российский следователь. 2011, № 6. C. 22–26.

9. Энциклопедия уголовного права: в 35 т. Т. 4 — СПб., 2005. (автор главы — А. И. Рарог). 840 с.

Корыстные цели. Какую цель называют корыстной? Отличие от обычной цели?

Согласно одному из источников, слово «корысть» в Древней Руси первоначально означало «добыча». В современном языке это слово приобрело негативный характер. Поэтому и «корыстная цель» считается сегодня чем-то нелицеприятным и неправильным.

Хотя если разобраться, то корыстная цель направлена на получение личной выгоды, материальных богатств или какой-либо пользы. И, согласитесь, что в этом нет ничего плохого, и что результаты достижения этих целей вполне естественные для человека, живущего в современном обществе.

Другое дело, что негативную окраску корыстной цели придает не сам результат, а те методы, к которым порой прибегает человек для достижения этих самых результатов. И если эти методы приносят вред другим людям, то как раз такие цели мы и воспринимаем как неприемлемые, порицаемые и осуждаемые.

Вот несколько примеров корыстных целей с недобросовестными методами:

  • обогащение любыми способами (путем обмана, с помощью взяток и мошенничества, используя коррупцию, и т.д.);
  • вступление в брак (порой в неравный) только чтобы улучшить свой личный статус или своё благополучие;
  • получение более высокой должности, используя дискредитацию начальника, основанную на ложной информации (чтобы занять его место);
  • и тому подобное.

Вопрос 55. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы и виды хищения.

Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. ПРИЗНАКИ:Можно выделить 2 группы признаков:

1. Объективные:

Противоправность- отсутствие у виновного прав на похищенное имущество и запрещенность совершенных действий уголовным законом

 Безвозмездность- без соотв. (полного) возмещения стоимости похищенного имущества.

 Изъятие чужого имущества — перевод этого имущества из владения собственника или иного владельца в фактическое обладание виновного.

Чужое имущество. Оно не принадлежит виновному и не передано ему во временное управление.

Закон в определении понятия хищения прямо указывает на причинение ущерба собственнику или иному владельцу имущества. При этом не указано, что владение имуществом непременно должно быть законным. Это следует понимать в том смысле, что похищено может быть и то имущество, которое находится в неправомерном владении, в том числе и краденое. В случае если первая кража будет раскрыта, виновный будет обязан возместить ущерб, причиненный хищением. Поэтому похищение у него похищенного им имущества причиняет ему, в свою очередь, имущественный ущерб, причем такое деяние является неправомерным и содержит все признаки хищения.

Ущерб, охватываемый объективной стороной хищения, сводится к утрате имущества. Иные убытки объективной стороной хищения не охватываются и на квалификацию содеянного не влияют. Тем не менее они подлежат возмещению в рамках возмещения вреда, причиненного преступлением.

 Причинная связь между противоправными действиями виновного и причинением собственнику или иному владельцу реального имущественного ущерба.

Хищение состоит из двух элементов:

а) изъятие имущества у собственника или иного владельца;

б) обращение его в пользу виновного или других лиц.

2. Субъективные признаки:

 С точки зрения формы хищение выражается только в виде прямого умысла

 Цель – корысть в пользу виновного или др. лиц. Незаконное изъятие чужого имущества без корыстного мотива не образует хищения. В силу отсутствия корыстного мотива не может квалифицироваться как хищение так называемое временное заимствование, когда, например, кассир берет в личное пользование деньги из кассы с намерением впоследствии их возвратить.

В зависимости от способа изъятия чужого имущества выделяют формы хищения:

 Кража

 Мошенничество

 Присвоение или растрата

 Грабеж

 Разбой

В зависимости от стоимости похищенного выделяют виды хищения:

 Мелкое хищение – админ. Правонарушение. Согласно примечанию к ст. 7.27 КоАП РФ. Хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного имущества не превышает одну тысячу рублей..

 Простое хищение

 Хищение, совершенное с причинением значит ущерба гражданину. Он определяется с учетом имущественного положения гражданина, но не может составлять менее 2 500 рублей.

 Хищение, совершенное в особо крупном размере – 1 млн

 Хищение предметов, имеющих особую ценность (независимо от способа совершения)

№56 Кража (ст. 158 УК РФ). Отграничение от грабежа (ст. 161 УК РФ), мошенничества (ст. 159 УК РФ), присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ).

На основании ППВС от 27 декабря 2002 г. N 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»

Согласно ст. 158 УК кража есть тайное хищение чужого имущества.

Видовой объект — общественные отношения собственности, непосредственный объект – отношения конкретной формы собственности.

Субъективная сторонакражи характеризуется виной в виде прямого умысла. При этом он руководствуется корыстным мотивом и преследует цель незаконного извлечения имущественной выгоды. Не образуют состава кражи противоправные действия, направленные на завладение чужим имуществом не с корыстной целью.Субъектданного преступления — лицо, достигшее 14-летнего возраста.

Объективная сторонакражи заключается в тайном хищении чужого имущества. Тайное хищение чужого имущества следует квалифицировать действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них. В тех случаях, когда указанные лица видели, что совершается хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно, содеянное также является тайным хищением чужого имущества. Если присутствующее при незаконном изъятии чужого имущества лицо не сознает противоправность этих действий либо является близким родственником виновного, который рассчитывает в связи с этим на то, что в ходе изъятия имущества он не встретит противодействия со стороны указанного лица, содеянное следует квалифицировать как кражу чужого имущества.

Если в ходе совершения кражи действия виновного обнаруживаются собственником или иным владельцем имущества либо другими лицами, однако виновный, сознавая это, продолжает совершать незаконное изъятие имущества или его удержание, содеянное следует квалифицировать как грабеж, а в случае применения насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозы применения такого насилия – как разбой. Если же присутствующие понимают, что у них на глазах происходит противоправное изъятие чужого имущества, и виновный это сознает, то его действия представляют собой открытое хищение, т.е. грабеж. Однако важно установить, в какой момент присутствующие поняли характер действий виновного.

Кража считается оконченной, если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению. Состав материальный.

Квалиф. признаки. ч 2

а) группой лиц по предварительному сговору. Не требуется дополнительная квалификация по статье 33 УК РФ. Они соисполнители.

б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. Под незаконным проникновением в помещение или иное хранилище следует понимать противоправное тайное в них вторжение с целью совершения кражи. Под помещением понимаются строения и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях.

Под хранилищем понимаются хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, которые предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценностей.

в) с причинением значительного ущерба гражданину. Он определяется с учетом имущественного положения гражданина, но не может составлять менее 2 500 рублей.

г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем.

Ч. 3:

а) с незаконным проникновением в жилище. Под жилищем понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания. Если лицо находилось там правомерно, не имея преступного намерения, но затем совершило кражу, грабеж или разбой, в его действиях указанный признак отсутствует. При этом дополнительной квалификации по статье 167 УК РФ не требуется, поскольку умышленное уничтожение указанного имущества потерпевшего в этих случаях явилось способом совершения хищения при отягчающих обстоятельствах.

б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода. Если повреждение труб – то совокупность преступлений.

в) в крупном размере — превышающая 250 000 рублей

ч. 4:

а) организованной группой. При признании этих преступлений совершенными организованной группой действия всех соучастников независимо от их роли в содеянном подлежат квалификации как соисполнительство без ссылки на статью 33 УК РФ.

б) в особо крупном размере — 1 млн

ОТГРАНИЧЕНИЯ:

Отличие кражи от грабежа: кража- тайное хищение, грабеж – открытое хищение чужого имущества; грабеж мб совершен с насилием не опасным для жизни и здоровья, а кража всегда является ненасильственным хищением , то в грабеже мб доп объект – личность, а в краже только собственность.

Отличие кражи от мошенничества: по объективной стороне и по содержанию умысла. При мошенничестве в отличие от кражи виновный не изымает имущество из чужого владения, а добивается того, что потерпевший сам передает имущество или право на имущество виновному, будучи введен в заблуждение. Поэтому обман или злоупотребление доверием при мошенничестве являются средством получения имущества. При краже обман может являться средством получить доступ к имуществу для последующего тайного его похищения. При краже потерпевший не сознает, что похищается его имущество, и не дает согласия на его изъятие. При мошенничестве потерпевший, будучи введен в заблуждение, сам передает имущество преступнику или же соглашается на его изъятие. Поэтому внешне переход имущества от потерпевшего к виновному при мошенничестве происходит как бы законно, по воле потерпевшего.

Отличие кражи от присвоения и растраты: присвоение или растрата отличается от кражи тем, что виновный использует имеющийся у него правомочия в отношении похищенного имущества, т.к. оно ему вверено. Хищение имущества, совершенное лицом, не обладающим этими полномочиями, но имеющим к нему доступ в связи с порученной работой либо выполнением служебных обязанностей, квалиф-ся как кража.

№57 Вопрос Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Соотношение со специальными видами мошенничества ( 159.1-159.6) Отграничение от причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ.

На основании ППВС от 27.12.2007 №51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»

Согласно ч.1 ст.159 под мошенничеством понимается – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

Мошенничество признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. Состав материальный. Если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое имущество, преступление считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным

Субъект- вменяемое лицо, достигшее 16 летнего возраста. Субъектом мошенничества совершенного лицом с использованием своего служебного положения может быть только должностное лицо.

Предметоммошенничества может быть не только имущество, но и право на него.

Субъективная сторонапредполагает прямой умысел. Корыстный мотив, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц.

Видовой объект- общественные отношения собственности, непосредственный объект – отношения конкретной формы собственности.

Объективная сторона: хищении чужого имущества или приобретении права на чужое имущество одним из двух указанных в законе способов: путем обмана или путем злоупотребления доверием

Обманкак способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Обман может быть, как устным, так и письменным, с использованием подложных документов, может представлять собой фальсификацию предмета сделки, проявляться в использовании фальсифицированных предметов расплаты при расчёте.

Изготовление поддельного документа является подготовкой к хищению. В случае, если использовать подделанный документ не удалось, то ответственность наступает за подготовку к мошенничеству и подделку документов в совокупности.

Злоупотребление довериемпри мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него.

При любой форме обмана и злоупотребления доверием сущность их в том, что злоумышленник по средством уверений и умолчаний вводит потерпевшего в заблуждении и таким образом убеждает в правильности и выгодности своего решения о передаче прав на имущество или имущественных прав в пользу виновного. В любом случае при мошенничестве переход имущества в пользу злоумышленника происходит по волеизъявлению потерпевшего.

В случаях создания коммерческой организации без намерения фактически осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющего целью хищение чужого имущества или приобретение права на него, содеянное полностью охватывается составом мошенничества. Указанные деяния следует дополнительно квалифицировать по статье 173 УК РФ как лжепредпринимательство только в случаях реальной совокупности названных преступлений, когда лицо получает также иную, не связанную с хищением, имущественную выгоду.

В случаях, когда обман используется лицом для облегчения доступа к чужому имуществу, в ходе изъятия которого его действия обнаруживаются собственником или иным владельцем этого имущества либо другими лицами, однако лицо, сознавая это, продолжает совершать незаконное изъятие имущества или его удержание против воли владельца имущества, содеянное следует квалифицировать как грабеж.

Если лицо осуществляет незаконную предпринимательскую деятельность путем изготовления и реализации фальсифицированных товаров, содеянное образует состав мошенничества и дополнительной квалификации по статье 171 УК РФ не требует. В тех случаях, когда указанные действия связаны с производством, хранением или перевозкой в целях сбыта либо сбытом фальсифицированных товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, содеянное образует совокупность преступлений, предусмотренных соответствующими частями статей 159 и 238 УК РФ.

Квалиф. признаки:

Ч.2 Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину. Значительный ущерб определяется с учетом имущественного положения гражданина, но не может составлять менее 2 500 рублей.

Ч. 3 Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере — превышающая 250 000 рублей. Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными примечанием 1 к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным примечанием 1 к статье 201 УК РФ. Признак совершения преступления с использованием своего служебного положения отсутствует в случае присвоения или растраты принадлежащего физическому лицу имущества, которое было вверено им другому физическому лицу на основании гражданско-правовых договоров или трудового договора.

Ч. 4 Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере – 1 млн или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Под организованной группой следует понимать устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная группа отличается наличием в ее составе организатора (руководителя), стабильностью состава участников группы, распределением ролей между ними при подготовке к преступлению и непосредственном его совершении.

От мошенничества следует отличать причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (статья 165 УК РФ). В последнем случае отсутствуют в своей совокупности или отдельно такие обязательные признаки мошенничества, как противоправное, совершенное с корыстной целью безвозмездное окончательное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или пользу других лиц. При решении вопроса о том, имеется ли в действиях лица состав преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 165 УК РФ, суду необходимо установить, причинен ли собственнику или иному владельцу имущества реальный материальный ущерб либо ущерб в виде упущенной выгоды, то есть неполученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено путем обмана или злоупотребления доверием.

ВАЖНО!!! Предметом ст 165 выступает имущество (чаще в форме денег, хотя это и не является обязательным требованием), которое характеризуется одновременно двумя признаками:

1) оно на момент совершения деяния не находится у собственника или законного владельца, не поступило к ним и является частью имущества виновного;

2) оно подлежит передаче собственнику или законному владельцу

Но деяние ст 165 не содержит признаков хищения. Чаще всего отсутствует такой признак хищения, как изъятие имущества и механизм причинения имущественного ущерба, как правило, образован непередачей должного.

Соотношение со специальными видами мошенничества ( 159.1-159.6) ??????????????????????????

продиктуй мне хотя бы диспозиции этих статей!!! Я думаю, что ст 159 будет общей нормой по отношению к специальным видам, они лишь раскрывают мошенничество в разных его сферах. Во всех видах совершается хищение чужого имущества, только в мошенничестве в сфере компьютерной информации и хищение и приобретение прав на чужое имущество.

№58 Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ). Отграничение от злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), злоупотребления полномочиями лицом, осуществляющим управленческие функции в коммерческой или иной организации (ст. 201 УК РФ).

На основании ППВС от 27.12.2007 №51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»

Согласно ст. 160 присвоение или растраты чужого имущества – это хищение чужого имущества, вверенного виновному.

Присвоение – незаконное обращение чужого имущества, вверенного виновному, в его пользу без эквивалентной компенсации. Присвоенное имущество еще не отчуждено, не потреблено, оно находится во владении виновного, который начал пользоваться им с корыстной целью.

Хищение в этой форме является оконченным преступлением с того момента, когда виновный противоправно обратил вверенное ему имущество в свою пользу, т.е. начал пользоваться им как собственным.

Растрата – незаконное и безвозмездное израсходование (например, путем личного потребления) или отчуждение (например, путем продажи, передачи в долг и т.п.) чужого имущества, вверенного виновному, без надлежащей компенсации.

Она признается оконченным преступлением с момента фактического израсходования или отчуждения вверенного имущества.

Общим признаком присвоения и растраты является способ хищения: использование представленных виновному правомочий в отношении вверенного имущества. Эти правомочия, вытекающие, например, из закона, договора, служебного статуса виновного, используются не в интересах собственника имущества, а в личных целях самого виновного, извлекающего их этого имущественную выгоду.

По ППВС противоправное безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному законному владельцу этого имущества, должно квалифицироваться судами как присвоение или растрата, при условии, что похищенное имущество находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества.

Предметом мб только имущество, вверенное виновному. Вверенное имущество — имущество, правомерно переданное во владение лица, которое может быть наделено в отношении этого имущества его собственником либо иным законным владельцем определенными правомочиями по пользованию или распоряжению.

Субъективная сторона: прямой умысел, корыстный мотив, цель — извлечение незаконной наживы за счет других.

Субъект специальный— лицо, которому похищаемое имущество вверено собственником или иным уполномоченным субъектом для осуществления правомочий, обусловленных законом, договором или служебным положением виновного. Исполнителем присвоения или растраты может являться только лицо, которому чужое имущество было вверено юридическим или физическим лицом на законном основании с определенной целью либо для определенной деятельности. Лица, не обладающие указанными признаками специального субъекта присвоения или растраты, но непосредственно участвовавшие в хищении имущества согласно предварительной договоренности с лицом, которому это имущество вверено, должны нести уголовную ответственность по статье 33 и статье 160 УК РФ в качестве организаторов, подстрекателей или пособников.

Видовой объект- общественные отношения собственности, непосредственный объект – отношения конкретной формы собственности.

Объективная сторонахарактеризуется присвоением или растратой чужого имущества, вверенного виновному

Состав обоих преступлений – материальный.

Квалифицированные составы: